2.   Перечислить признаки юридического лица.

Признаки юридического лица – это такие внутренние присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе – достаточны для того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права.

К обязательным признакам юридического лица относятся:
а) организационное единство;

Из этого признака следует, что юридическое лицо обладает соответствующей устойчивой структурой. Выступление юридического лица как единого целого обеспечивается тем, что во главе соответствующего образования стоят наделенные весьма определенной компетенцией органы, которые осуществляют внутреннее управление юридическим лицом и действуют от его имени вовне. Те, кто находятся внутри юридического лица - руководители, работники, должны знать, что представляет собой соответствующее образование, чем оно будет заниматься, кто и как управляет им, что представляет собой его имущество и др. Это же важно и для тех, кто вступает или только намеревается вступить с данным образованием в правовые отношения. Говоря иначе, «организационное единство» выражается в закрепленной в учредительных документах системе органов юридического лица, их компетенции, взаимоотношениях, целях деятельности юридического лица.
б) имущественная обособленность;

Под «обособленным имуществом» подразумевается имущество в его широком значении, включающем вещи, права на вещи и обязанности по поводу вещей.

Здесь предполагается, что имущество юридического лица обособляется от имущества его учредителей, а если речь идет об организации, построенной на началах членства, то есть корпорации, от имущества ее членов. Свое конкретное выражение имущественная обособленность находит в том, что юридическое лицо в зависимости от его вида должно иметь либо самостоятельный баланс (коммерческая организация), либо самостоятельную смету (некоммерческая организация).
в) выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от собственного имени;

Из этого признака следует, что юридическое лицо может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
г) самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам.

Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам своим имуществом. Если иное не предусмотрено в законе или в учредительных документах, ни учредители, ни участники юридического лица не отвечают по его долгам и точно так же юридическое лицо не отвечает по долгам учредителей (участников).

Кроме существенных, имеются и другие, несущественные признаки юридического лица. Некоторыми из них (а иногда и всеми) могут обладать в Латвии и те предпринимательские структуры, которые по законодательству не являются юридическими лицами. К этим признакам относятся:

1.   Наличие собственного названия (фирмы);

2.   Наличие регистрационного свидетельства, удостоверяющего факт регистрации предпринимателя;

3.   Наличие расчетного счета в банке, печати;

4.   Наличие баланса;

5.   Наличие юридического адреса, не совпадающего с адресом проживания владельцев общества.

Следует отметить, что в некоторых странах обладание такими признаками означает наличие у предпринимательской структуры статуса юридического лица. Поэтому при сделках с предпринимателями зарубежья целесообразно попросить выписку из устава или договора, в которой зафиксировано, является ли партнер юридическим лицом.

3.   Может ли нести предприятие ответственность в случае причинения ущерба действиями работников этого предприятия, если:

a)   Предприятие является государственным;

Да может, т.к. на основании закон а «о государственном предприятии», государственное предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.

b)   Предприятие является частным (акционерным обществом, арендным предприятием).

В акционерном обществе, правление несет полную ответственность по обязательствам АО, а в арендном предприятии то лицо, с которым был заключен договор аренды.

В письменном виде определить правовой статус:

a)   Государственного предприятия;

Государственное предприятие – это самостоятельная хозяйственная единица с правами юридического лица, которое, имея неограниченную долю государственной собственности, ведет предпринимательскую деятельность.

Государственное предприятие по своим обязательствам отвечает всей своей собственностью.

Государственные предприятия можно подразделить на три группы:

1) бюджетные предприятия;

2) государственные корпорации;

3) смешанные акционерные общества.

Бюджетные предприятия. В эту группу входят предприятия, не имеющие ни юридической, ни хозяйственной самостоятельности. По своему положению они относятся к системе государственного административного управления и непосредственно подчиняются или структурно входят в какие-либо министерства, ведомства или органы местного самоуправления. Они не платят налоги на полученную прибыль, все их доходы и расходы проходят через госбюджет.

Внешними источниками финансирования они обычно не пользуются, а субсидируются за счет государственной казны. Руководители предприятий назначаются соответствующими государственными служащими.

Государственные корпорации. Это распространенная организационно-правовая форма государственных предприятий. Они наделяются определенной правосубъективностью и имеют собственное имущество. Как правило, наряду с хозяйственной деятельностью они выполняют определенные регулирующие и управленческие функции в установленных пределах от имени государства. Другими словами, государственные корпорации сочетают в себе черты коммерческого предприятия и государственного органа. Государственные корпорации могут быть образованы в форме акционерного общества, все акции которого принадлежат государству.

Предпринимательская деятельность государственных корпораций обычно осуществляется на коммерческой основе в рамках устанавливаемых соответствующими министерствами или ведомствами планов. Экономической основой такой деятельности служит собственный капитал корпораций, образуемый за счет государственных фондов, акционерный капитал в форме облигационных займов, кредитов банков и других финансовых институтов. Но размеры заемных средств обычно ограничиваются, что снижает возможность маневрирования финансирования ресурсами.

Смешанные компании. Они образуются в форме акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, акции которых принадлежат государству и частным вкладчикам.

Смешанные компании действуют в соответствии с законом об акционерных обществах и являются юридическими лицами, участвуя в хозяйственной деятельности на коммерческой основе наравне с частными фирмами. Тем не менее, они обычно пользуются определенными привилегиями по сравнению с частными фирмами:

- предоставление государственных субсидий и дотаций;

- льготный режим получения импортных лицензий;

- гарантированные поставки сырья и полуфабрикатов с других государственных предприятий по фиксированным ценам;

- гарантированные рынки сбыта производимой продукции;

- экспортные дотации.

Хозяйственная деятельность смешанных компаний осуществляется на предпринимательской, коммерческой основе. Однако для наиболее важных для экономики страны компаний могут устанавливаться планы, разрабатываемые их администрацией совместно с соответствующими министерствами. По сравнению с государственными корпорациями они пользуются большой хозяйственной самостоятельностью.

b)   Арендного предприятия;

 

Создание арендного предприятия подразумевает под собой аренду чего-либо для получения прибыли.

ПРЕДПРИЯТИЕ АРЕНДНОЕ - самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который на основе использования арендуемого трудовым коллективом имущества производит и реализует продукцию, выполняет работы, оказывает услуги и функционирует в соответствии с основами законодательства об аренде.

Арендное предприятие осуществляет свою деятельность на основании ст.2112 ГЗ ЛР, договора аренды предприятия и других законодательных актов ЛР. Правовые отношения по договору аренды регулируются ст. 2128, 2129 ГЗ ЛР.

 

c)   Акционерного общества.

Акционерное общество (АО) представляет собой уставное общество с правом юридического лица и обладает уставным капиталом, разделенным на определенное число равных долей - акций. Ответственность членов общества, которых называют акционерами, ограничивается стоимостью подписанных акций, и в случае банкротства, АО акционеры должны внести неоплаченную часть подписанных акций.

Акционерами могут стать как физические, так и юридические лица. Для учреждения акционерного общества необходимо:

2.   заключить договор товарищества, именуемый уставом общества и заверяемый у нотариуса. Число учредителей акционерного общества не ограничивается. Учредителем может быть и одно лицо.

3.   Уставный фонд делится на акции. Акция представляет собой ценную бумагу, в которой выражается определенная часть имущества общества. Доля акционерного капитала, представляемая акцией, рассчитывается как отношение ее номинальной стоимости к величине уставного капитала акционерного общества.

Акции могут выпускать как именные, так и на предъявителя. В первом случае переход акций от одного собственника к другому фиксируется и, таким образом, акционерное общество всегда знает своих участников и число акций у каждого из них.

Акции на предъявителя свободно переходят от одного собственника к другому без какой-либо фиксации такого перехода в акционерном обществе.

По способам получения дивидендов акции подразделяются на привилегированные и обыкновенные. Привилегированные акции имеют фиксированный тем или иным способом (например, в процентах к номинальной стоимости акции) дивиденд и представляют право на его первоочередное получение. Однако эти акции не дают своим владельцам права голоса на собраниях акционеров.

Обыкновенные акции приносят своим владельцам дивиденды из той части прибыли, которая остается после выплаты дивидендов по привилегированным акция, но они предоставляют своим владельцам право голосовать на собраниях по принципу "1 акция - 1 голос".

Права акционеров реализуется на общем собрании акционеров, собирающихся не реже одного раза в год. Общее собрание имеет право принимать решения по: 1) годовому балансу; 2) об использовании прибыли; 3) освобождении от своих обязанностей членов правления; 4) об изменениях в уставе; 5) об увеличении или уменьшении основного капитала общества.

Акционерные общества бывают двух типов: закрытые и открытые.

АО открытого типа, это зарегистрированные в Регистре предприятий ЛР уставные общества которые имеют статус публичного (открытого) акционерного общества, в случае если их акции котируются на фондовой бирже.

Закрытое АО отличается от открытого особым порядком распространения акций. Основная характеристика - преимущественное право покупки акций выходящего из акционерного общества акционера оставшимися в нем.

По экономической природе, способу организации и деятельности акционерное общество является формой коллективного предпринимательства. Однако разделение уставного капитала на определенное число равных долей (акций), которые могут приобрести разные лица, придает акционерной форме характер частно-корпоративного предпринимательства.

С момента вступления в силу коммерческого закона, статус акционерного общества фактически изменился.

Основываясь на статье 134 коммерческого закона (КЗ), акционерное общество – открытое общество, доли (акции) которого могут являться объектом публичного обращения.

Отсюда следует, что АО не может быть закрытым. Но в статье 233 говорится, что:

 (1) Собрание акционеров посредством внесения соответствующих изменений в устав может принять решение об изменении, ограничении или отмене тех привилегий, которые вытекают из привилегированных акций.


(2) Упомянутое в части первой данной статьи решение имеет силу, если за его принятие проголосовали также держатели привилегированных акций соответствующей категории с количеством голосов не менее трех четвертей от общего количества голосов этой категории.


(3) Положение части второй данной статьи о согласии держателей привилегированных акций распространяется также на случай принятия решения о выпуске новых привилегированных акций, имеющих большие или одинаковые привилегии по сравнению с уже существующими привилегированными акциями”.

Отсюда видно, что статус открытого общества ничуть не означает, что АО обязано выпускать акции в публичное обращение. Акционеры-учредители (это может быть даже один-единственный человек) могут не объявлять открытой эмиссии и в течение всего срока функционирования АО оставаться в том же составе, в каком начинали свой бизнес. Поэтому, теоретически считаясь открытым, на практике АО может работать как закрытое общество.

ТЕМА №6: Сделка

Дать определение в письменном виде:

а) Возмездная и безвозмездная сделка.

Возмездная или как упоминается в ГЗ ЛР небезвозмездная сделка, это когда сторона должна получить плату (купля, аренда, найм, поставка) или иное встречное предоставление (мена) за исполнение своих обязанностей по договору.

Безвозмездная сделка – это сделка, при которой одна сторона по договору обязуется исполнить свои обязанности без какого-либо встречного вознаграждения или предоставления, имеющего имущественный характер.

Безвозмездной сделкой по договору может быть как дарение, выраженное в безвозмездном предоставлении второй стороне той или иной имущественной ценности (ст.1912 ГЗ ЛР), так и передача имущественных прав или других вещных прав второй стороне, а также безвозмездная уступка ей прав требования, освобождение от обязанностей в отношении стороны дарителя, отказ от какого-либо права в отношении дарителя или третьих лиц, а также бесплатного ведения его дел (ст.1914 ГЗ ЛР).

б) Реальная и консенсуальная сделка

Реальная сделка – это сделка, совершаемая при условии передачи вещи одним из участников. Например: рента, заем хранение, дарение... . Следует отметить, что для реальной сделки характерно невозможность возникновения прав и обязанностей до момента передачи вещи.

Консенсуальная сделка – это сделка, для совершения которой достаточно лишь соглашение сторон. Например, договор купли-продажи считается совершенным в момент достижения соглашения между продавцом и покупателем.

в) Односторонние, двухсторонние и многостронние сделки

Односторонняя сделка, это сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны. Например: завещание, дарение, выдача доверенности.

Двухсторонняя и многосторонняя сделка, это сделка, для совершения которой необходимо согласование воли двух или более лиц.

Следует отметить, что число сторон сделки нельзя путать с множественностью лиц, выступающих на одной стороне. Например, несколько собственников продают общее имущество, являясь одной стороной или говоря иначе продавцом по договору купли-продажи.

Г) Условная сделка

Условная сделка, это сделка, при которой неизвестно, наступит или нет событие, влекущее за собой возникновение прав и обязанностей.

Практическое задание №3

1. П. Получил от отца по наследству картину неизвестного художника. Он пообещал подарить эту картину своему другу – коллекционеру. Однако, жена П. Стала возражать против дарения и П. с согласия жены продал эту картину своему другу за 50Ls. Коллекционер, установив, что эта картина написана известным художником, продал ее в музей за 600Ls. Узнав об этом, жена П. обратилась в суд, с просьбой признать сделку недействительной и вернуть семье картину.

 

1.   Можно ли признать эту сделку недействительной, и по каким основаниям?

Нельзя! Эта картина была продана по воле продавца и цена в 50Ls была установлена также по его воле, хоть и с руки жены, что сути дела не меняет. Вторая (покупатель) сторона согласилась с предложением и преобрела картину.

Исходя из этого, договор купли-продажи можно считать состоявшимся.

В отношении продажной цены, которая как выяснилось позже, была на порядок ниже реальной можно сказать следующее:

Продавец не знал, да и не хотел знать реальной ценности картины, т.к. у него было изначальное желание ее подарить своему другу;

Из статьи 2015 ГЗ ЛР видно, что не требуется точного соответствия стоимости покупаемого товара, и договор остается в силе, хоть и был продан ниже его действительной стоимости.

2.   Имеет ли право жена П. обращатся в суд с подобным требованием?

Жена П. не имела право обращатся в суд с данным требованием, т.к. имущество, которое было продано, является на основании ст. 91 п.2 ГЗ ЛР отдельным, а исходя из ст. 90 ГЗ ЛР каждый супруг имеет право управлять и распоряжатся всем своим имуществом по собственному усмотрению.

3.   Изменится ли решение, если картину супруги преобрели во время брака?

Да изменится, на основании ч.1 ст. 89 ГЗ ЛР но только в отношении правомочности обращения в суд с подобным требованием. Остальные вопросы были решены обоюдно, т.е. и жена и муж были согласны продать картину за 50Ls, а вторая сторона была согласна с предложением первой стороны.

Если бы предложение исходило от второй стороны, т.е. от коллекционера, то здесь мог бы просматриватся умысел. И тогда можно былобы обратится в суд на основании ст. 2040 п.4 и 2042 ГЗ ЛР об отмене договора купли-продажи в связи с понесенным чрезмерным ущербом, т.к. продажная стоимость картины не достигала даже половины ее реальной стоимости. Но в данном случае необходимо доказать именно умысел со стороны коллеционера, в противном случае договор останется в силе.

2. Б. и С. Предварительно договорились о том, что Б. Продает С. Мебельный гарнитур, состоящий из дивана и 2 кресел, стоимостью 200Ls. Покупатель, заплатив деньги в присутствии соседей, диван забрал, а за креслами обещал приехать на следующий день. Когда С. Приехал за креслами, Б. Сказал, что 200Ls – это стоимость одного дивана, а за кресла надо платить еще 50Ls.

1.   Можно ли признать эту сделку действительной?

Да можно, т.к. стороны обоюдно по собственной воле договорились о предмете сделки и покупной цене, что повлекло определенные правовые последствия.

Изменение воли продавца в отношении двух кресел не законно и носит характер обмана, но на основании статьи 1461 ГЗ ЛР сделка не может быть отменена, т.к. обман был причиной лишь некоторых условий сделки (часть товара покупатель забрал). Отсюда это событие ни как не влияет на действительность сделки и С. может требовать лишь возмещения убытков.

2.   Можно ли считать договор купли заключенным?

Да, договор купли можно считать заключенным, т.к. на основании статьи 2004 ГЗ ЛР договор купли считается заключенным, когда обе стороны договорились о предмете купли и покупной плате.

3.   В каких случаях заключение данной сделки допускается в устной форме?

Форма юридической сделки зависит от мнения участников дела, за исключением прямо указанных в законе случаев (ст. 1473 ГЗ ЛР).

Устно могут совершаться все сделки, для которых не установлена иная форма (ст. 1474 ГЗ ЛР).

В отношении данного случая законом не предусмотрена какая-либо определенная форма заключения сделки, поэтому устная форма допускается, если стороны не оговаривали иное.

На основании ч. 4 ст. 1483 ГЗ ЛР Законом требуется письменная форма, как условие для права на иск на основании сделки, но когда право на иск на основании сделки вообще и в отношении ее исполнения в особенности закон ставит в зависимость от ее письменной формы, то при несоставлении письменного акта принимается во внимание следующее:

1) сделка, исполненная обеими сторонами, имеет такие же последствия, какие у нее были бы, если бы она была изложена письменно, и то, что по ней уже дано или сделано, не может быть потребовано обратно;

2) если один из участников договор добровольно исполняет, а
другой исполненное полностью или частично принимает, то первый
больше не имеет права требовать обратно то, что он исполнил, если
только другой, в свою очередь, готов исполнить то, что он должен
исполнить; но если последний уклоняется от исполнения своего
обязательства, то первый, хотя он и не может требовать исполнения
договора, имеет право требовать или возвращения того, что он
исполнил, или же его возмещения (ст.1488 ГЗ ЛР).

4.   Может ли С. обратится в суд с требованием о передаче ему этих вещей?

Да может, на основании статьи 2030 и 1461 ГЗ ЛР. Кроме того, согласно статьи 1732 ГЗ ЛР обязательственное право, так же как и все частные права защищаются только в судебном порядке, поэтому никто не может отыскивать свои права самовольно и насильственно.

5.   Можно ли в суде ссылатся на показания свидетелей?

Да можно, т.к. на основании статьи 1474 ГЗ ЛР участники сделки могут заключать ее как в присутствии свидетелей так и без них и исходя из статьи 1483 письменная форма для этого не требуется.

ТЕМА №7: Представительство. Доверенность

Дать определение в письменном виде:

1. Какие лица не могут быть представителями?

а) неправоспособные и недееспособные лица;

б) юридические лица не могут принимать на себя функции представителей, если это расходится с целями и задачами, указанными в их учредительных документах;

в) лица, на которые имеется прямой запрет в законодательстве.

 

2. Какие лица могут удостоверить доверенность?

Будучи гражданско-правовой сделкой на основании статьи 1474 ГЗ ЛР доверенность может быть удостоверена в нотариальном порядке, или в порядке, предусмотренном законами о волостных судах, или в частном порядке.

Кроме нотариуса или волостного суда могут удостоверять: командир полка или другое равное с ним в правах должностное лицо - акты, в которых во время войны принимает участие лицо, находящееся на военной службе; командир военного корабля - акты, в которых во время войны принимает участие лицо, находящееся на военной службе на военном корабле; консулы - акты лиц, живущих в иностранных государствах, по правилам консульского регламента.

 

3. Каким образом доверенность может быть прекращена?

На основании статьи 2312 ГЗ ЛР доверенность может быть прекращена:

а) обоюдным соглашением;

б) окончанием данного поручения;

в) отменой доверителем своего полномочия;

г) отказом уполномоченного от полномочия;

д) смертью одной или другой стороны;

е) истечением срока полномочия.

4. Что является передоверием?

Передоверие (субституция) – это передача представителем полномочий другому лицу. В ГЗ ЛР субституция регулируется статьей 2299. В ней говорится, что если причины, исходящие от самого уполномоченного, препятствуют личному исполнению им принятого на себя поручения, но при этом характер дела не терпит отлагательства, то он должен исполнить свою обязанность через третье лицо, если только дальнейшая передача полномочия другому лицу (субституция) ему договором прямо не запрещена. Кроме вышеупомянутых чрезвычайных случаев, уполномоченный может заменять себя другим лишь тогда, когда такое право ему определенно предоставлено доверителем.

Субституция не освобождает первого уполномоченного от ответственности перед доверителем, в том числе и от ответственности за выбор субститута; но последний на основании субституции не вступает ни в какие договорные отношения с доверителем и отвечает перед ним лишь как ведущий чужие дела без поручения.

Передоверие теряет силу с прекращением доверенности.

5. На какие части делятся отношения представительства?

Представительства делятся на:

а) Законное представительство. Оно возникает в силу прямого указания закона вне зависимости от воли представляемого. Законными представителями являются к примеру, родители, усыновители, опекуны;

б) Договорное представительство. Оно осуществляется на основании договора. Это представительство отличается тем. Что всегда требует специального оформления. Объем полномочий переданных представителю определяется представляемым самостоятельно.

Практическое задание №4

80-летняя Петрова не имея возможности заняться продажей своего дома, поручила своему родственнику Яковлеву совершить сделку по продаже дома. Для оформления доверенности Петров и Яковлев обратились к присяжному нотариусу, однако, он отказался выдать доверенность, указав, что в силу преклонного возраста и физического состояния Петрова не может отдавать отчет в своих действиях.

1. Какие лица могут быть представителями?

а) правоспособные и дееспособные лица;

б) юридические лица могут принимать на себя функции представителей, если это не расходится с целями и задачами, указанными в их учредительных документах;

в) лица, на которые не имеется прямой запрет в законодательстве.

2. Какие лица наделены правом выдавать доверенность?

Только правоспособные и дееспособные лица имеют право выдавать доверенность.

Ст. 2289, 2291, 2292, ГЗ ЛР определяют характер и виды полномочий от дове­рителя, уполномочившего лица. По договору полномочия одна сторона (уполномо­ченный, поверенный) обязуется исполнить для другой (уполномочившего, доверите­ля) известное поручение, а уполномоченный обязуется действия уполномоченного признать для себя обязывающими.

Договор полномочия устанавливается посредством соглашения контрагентов, которое может состояться и безмолвно, если кто-либо заведомо допускает третье ли­цо к ведению своих дел. Молчание лица, которому дано поручение, еще не считается достаточным и в случае сомнений признается знаком несогласия.

Уполномоченному может быть поручено не только ведение отдельных и опре­деленных дел — по специальному полномочию, — но и заведывание всеми делами доверителя — по универсальному полномочию, — а также только делами известного рода — по генеральному полномочию.

Поручение может быть дано на ведение не только своих собственных, но и чу­жих дел.

3. Может ли Петрова обратится в суд для защиты своих интересов?

Петрова может обратиться в окружной суд по месту жительства для защиты своих интересов (дееспособности), так как только суд определяет дееспособность (ст. 359ГЗ ЛР).

ТЕМА №8: Сроки в гражданском праве

1. По каким основаниям можно классифицировать сроки в гражданском праве?

а) в зависимости от того, кем установлены, сроки делятся на:

* законные, которые зафиксированы в законах и других нормативных актах;

*договорные, которые устанавливаются соглашением сторон;

*судебные, которые устанавливаются судом, в том числе арбитражным и третейским.

б) по степени определенности сроки делятся на:

* императивные, которые не могут быть изменены по соглашению сторон (исковая давность);

* диспозитивные, которые устанавливаются по соглашению сторон (срок исполнения обязательств);

*абсолютно определенные, которые указывают на точный момент или период воремени, с которым связаны юридические последствия;

* относительно определенные, которые характеризуются меньшей точностью, однако также связаны с каким-либо конкретным периодом или моментом времени;

* неопределенные, которые имеют место тогда, когда законом или договором вообще не установлен какой-либо временной ориентир, хотя и предполагается, что соответствующее правоотношение имеет временные границы;

* общие, которые имеют общее значение, т.е. касаются любых субъектов гражданского права и всех однотипных случаев;

* специальные, которые устанавливаются в качестве исключений из общего правила и действуют лишь в случаях прямо указанных в законе;

в) по правовым последствиям, которые порождают наступление или истечение сроков:

* правоустановительные, наступление которых приводят к возникновению прав и обязанностей;

* правоизменяющие, наступление которых приводят к изменению имеющихся прав и обязанностей;

* правопрекращающие, наступление которых приводит к прекращению возникших прав и обязанностей.

2. С какого момента возникает право на иск?

 

Право на иск — есть обеспеченная законом возможность заинтересованного лица обратиться в суд с требованием о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с ответчиком в целях защиты нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса лица. Согласно общепринятой точке зрения, право на иск состоит из двух правомочий — права на предъявление иска и права на удовле­творение иска. Право на предъявление иска, которое часто именуется правом на иск в процессуальном смысле, — это право требовать от суда рассмотрения и разрешения возникшего спора в определенном процессуальном порядке. Условия и предпосылки осуществления данного права определяются гражданско-процессуальным законода­тельством. В данном случае важно подчеркнуть, что право на иск в процессуальном смысле, по общему правилу, не зависит от истечения каких бы то ни было сроков. Обратиться в суд с иском можно в любое время независимо от истечения срока иско­вой давности.

По-иному обстоит дело с правом на удовлетворение иска или, говоря другими словами, правом на иск в материальном смысле, под которым понимается возмож­ность принудительного осуществления требования истца через суд. Истечение иско­вой давности погашает именно эту возможность и служит основанием для отказа в иске.

Правила закона, определяющие сроки исковой давности и порядок их исчисле­ния, носят в основной своей части императивный характер. Так, стороны не могут своим соглашением изменить продолжительность срока исковой давности, по-иному, чем в законе, определить начало его течения, обстоятельства, приостанавливающие исковую давность и т.д. Вместе с тем закон содержит чрезвычайно важное правило о том, что исковая давность применяется судом, арбитражным или третейским судом только по заявлению стороны в споре. Это означает, что, если ответчик не желает воспользоваться фактом истечения давности, о чем он прямо заявляет суду, послед ний должен рассмотреть дело по существу и вынести решение по материально-правовому спору между истцом и ответчиком независимо от истечения какого-либо срока.

Большое значение имеет правильное определение начала течения давностного срока. Исковая давность начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно узнать о нарушении своего права. Начало течения исковой давности закон связывает, с одной стороны, с объективным моментом, т.е. нарушением субъективного права, а с другой стороны, с субъективным моментом, т.е. моментом, когда управомоченный узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Очевидно, что эти моменты не всегда совпадают, хотя и предполагается, что потерпевший узнает о нарушении своего права в момент его нарушения. Однако если истец докажет, что он узнал и мог узнать о на­рушении лишь позднее, предпочтение отдается субъективному моменту. Такое реше­ние вопроса представляется вполне справедливым, так как если управомоченное лицо не знает о нарушении своего права, то оно, естественно, не может воспользоваться правом на защиту. Но в этом случае уже ответчик может доказывать, что о наруше­нии права истец должен был узнать раньше, чем он узнал об этом фактически. И если действительно будет установлено, что истец не узнал своевременно о нарушении сво­его права из-за своей халатности, давность начинает течь с того момента, когда по об­стоятельствам дела истец должен был узнать о нарушении.

3. Что является основаниями для течения сроков исковой давности?

Перерыв исковой давности означает, что время, истекшее до наступления об­стоятельства, послужившего основанием перерыва, в давностный срок не засчитыва­ется и он начинает течь заново. Если приостановление исковой давности вызывается, как правило, независящими от воли заинтересованных лиц событиями длящегося характера, то перерыв исковой давности закон связывает с волевыми действиями истца или ответчика. Течение исковой давности прерывается: 1) предъявлением иска в установленном законом порядке и 2) совершением обязанным лицом действий, сви­детельствующих о признании долга.

Первое из этих обстоятельств охватывает собой лишь такое обращение в суд, арбитражный или третейский суд, которое сделано в полном соответствии с требова­ниями материального и процессуального законодательства. Это, в частности означает обязательное соблюдение истцом правил о подведомственности спора, принятие им необходимых мер к его досудебному урегулированию, предъявление иска дееспособ­ным лицом и т.д. Иск, предъявленный с нарушением любого из этих и иных установ­ленных законом требований, не принимается судом к производству (ст. 132 ГПЗ), ли­бо оставляется судом без рассмотрения (ст. 219 ГПЗ) и не прерывает исковую дав­ность. Иногда, однако, иск, предъявленный по всем правилам, оказывается не рас­смотренным по существу, например, ввиду появления обстоятельств, приостанавли­вающих производство по делу (ст. 214 ГПЗ). Так, суд обязан приостановить произ­водство по делу в случае смерти гражданина, если спорное правоотношение допуска­ет правопреемство, пребывания ответчика в загранкомандировке т.д. Во всех случаях приостановления производства по делу исковая давность прерывается в момент предъявления иска и начинает течь заново.

Признание долга как обстоятельство, прерывающее исковую давность, может выражаться в любых действиях должника, подтверждающих наличие долга или иной обязанности. Такими действиями могут быть, в частности, просьба об отсрочке ис­полнения, частичная уплата долга или процентов по нему и т.п. Действия, свидетель­ствующие о признании долга, должник может совершить как по отношению к креди­тору, так и по отношению к третьим лицам. Указанные обстоятельства, прерывающие исковую давность, носят исчерпывающий характер и не дополняются какими-либо специальными правами закона.


Информация о работе «Контрольная работа»
Раздел: Юриспруденция
Количество знаков с пробелами: 46880
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
2765
2
0

... столбец; сумму чисел столбца (356) помещаем в нижнюю клетку шестого столбца. В итоге получим расчетную таблицу 1. Для контроля вычислений пользуются тождеством . Контроль: ; . Совпадение контрольных сумм свидетельствует о правильности вычислений. Вычислим условные моменты первого и второго порядков: ; . Найдем шаг (разность между любыми двумя соседними вариантами): . Вычислим искомые ...

Скачать
14543
0
0

... произношения и запоминания; -      термин не должен быть перегружен мало употребительными словами иноязычного происхождения. В качестве примера можно привести анализ монографии «Теория функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность». – СПб.: Наука, 1996. Принадлежность данного текста к научному стилю изложения определяет прежде всего построение самого ...

Скачать
47368
0
0

... владелец денежного дохода добавляет к прежнему количеству вариантов его использования еще один, на данный момент, возможно, наиболее привлекательный с точки зрения теории «выбора портфеля»,. Но при всех достоинствах экономических регуляторов существует по меньшей мере пять областей, в которых административные приемы достаточно эффективны, и их применение является обязательным (в силу ...

Скачать
10328
1
3

... способов нанесения их на почву позволяет сделать этот прием распространенным, нетрудоемким и экономически эффективным. 98. Особенности агротехники зеленых культур в утепленном грунте и теплицах. Применяющиеся в овощеводстве виды утепленного грунта очень разнообразны, и трудно провести резкую границу между открытым и самым примитивным утепленным грунтом. Например, имеющий благоприятный ...

0 комментариев


Наверх