1. Из договора и иных сделок, предусмотренных законодательством или не противоречащих ему.
2. Административных актов.
3. Вследствие создания изобретений, промышленных образцов, произведений искусства, науки и литературы, вследствие причинения вреда другому лицу, а равно вследствие неосновательного обогащения, вследствие событий, с которыми законодательство связывает наступление гражданско-правовых последствий, а также иных действий граждан и юридических лиц.
Следует подчеркнуть, что гражданское законодательство связывает правовые последствия не со всеми фактами (обстоятельствами) жизни, а только с теми из них, которые являются реальной действительностью и которым закон придает значение юридических фактов. При этом возникновение, изменение или прекращение правоотношений может быть обусловлено одним или совокупностью юридических фактов (юридическим составом).
Все юридические факты подразделяются на следующие виды:
а) порождающие права и обязанности - правообразующие;
б) изменяющие существующие права и обязанности - правоизменяющие;
в) прекращающие права и обязанности - правопрекращающие.
Перечисленные вами виды юридических фактов могут быть классифицированы по определенным признакам.
Юридические факты разнообразны и классифицируются по разным основаниям.
По признаку зависимости от воли субъектов они подразделяются на действия и события. В действиях проявляется воля субъекта, в то время как события, а зачастую и сроки, от воли не зависят.
События представляют собой природные явления: землетрясение, наводнение, смерть, рождение человека, навигация на реке и т.д. Возникновенение события может быть обусловлено и поведением человека (например, насильственная смерть). Однако и в этом случае смерть является событием, поскольку после совершения человеком действия дальнейшее развертывание событий происходит мимо, а иногда и против его воли.
Действия по признаку дозволенности делятся на правомерные и неправомерные (противоправные). Неправомерные (противоправные) действия совершаются с нарушением предписаний закона. Правомерные действия - действия, не противоречащие нормам права. К числу правомерных действий относятся: административные акты, юридические поступки и сделки.
Юридические акты, правомерные действия субъектов направленные на возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений.
Юридические поступки, не будучи направленными на определенный правовой результат, вызывают определенные правовые последствия (например, обнаружение клада). Однако эти правовые последствия не предопределяются волей совершивших их лиц, а устанавливаются законом. Так, лицо, нашедшее вещь, имеет право на возмещение расходов, связанных с ее сохранением и возвратом собственнику (ст.54 Основ).
Среди правомерных действий особое место занимает сделка - волевое действие гражданина или организации, направленное на достижение определенного правового результата. Подробнейшему анализу этого вида действий и посвящена наша сегодняшняя лекция.
1.Понятия, виды и условия действительности сделок в гражданском праве.
Изложение первого вопроса лекции целесообразно начать с определения понятия сделки.
Сделками называются действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст.26 Основ).
Будучи волевым действием, сделка влечет за собой правовые последствия. Важно подчеркнуть, что сделка представляет собой только правомерное действие. Лица, вступающие в сделку, желают наступления определенного правового результата, проистекающего из нее по закону. И наоборот, скупка краденого хотя и совершается в форме сделки, но не порождает правового результата в виде перехода вещи в собственность, поскольку неправомерна. Указанное действие влечет за собой последствия, предусмотренные законом на случай неправомерного поведения, а не те правовые последствия, на которые направлена воля сторон. Правовой результат, как следствие сделки, предполагает, например, передачу вещи в собственность, в пользование и т.п. В соответствии с этим нельзя считать сделкой соглашение, не преследующее правовой цели (сходить в кино, театр, на лыжную прогулку, пляж и т.д.).
Наконец, предусмотренный в ст.3 Основ перечень сделок не является исчерпывающим. Правовые отношения возникают и из сделок, в законе не обозначенных, но не противоречащих ему.
Сущность сделки составляют:
1) воля;
2) волеизъявление сторон.
1). Воля представляет собой желание, намерение лица вступить в сделку, т.е. его психическое состояние. Содержание воли формируется под влиянием экономических и иных потребностей. Потребности воплощаются в цели сделки, т.е. в правовом результате, на который направлена воля ее участников. Цель сделки необходимо отличать от мотива, по которому она совершается. Мотивы побуждают стороны к совершению сделки и не являются ее правовыми компонентами. Поэтому ошибочный мотив не может повлиять на действительность сделки.
Пока воля лицом не изъявлена, остается неизвестным его намерение совершить сделку.
2). Изъявленная (выраженная) воля называется волеизъявлением. Изъявляя волю, ее носитель доводит до сведения лица, с которым он хочет заключить сделку, свое намерение. Поскольку воля воплощается между ними не должно быть расхождения. Существует т.н. презумпция (предположение) соответствия воли и волеизъявления в сделке. Несоответствие между ними может возникнуть в результате ошибки, заблуждения. И, наконец, воля может быть упречной, даже если она соответствует волеизъявлению, но выражена под влиянием обмана, угрозы, насилия. В случаях несовпадения воли и волеизъявления или упречности воли возникает необходимость признания сделки недействительной.
Воля может быть:
1) устно,
2) письменно, с помощью
3) конклюдентных действий и, наконец, 4) путем молчания (бездействия).
4) Устное совершение сделки означает непосредственное восприятие ее участниками взаимных волеизъявлений. Сделка, заключенная по телефону, считается заключенной устно.
5) Воля выражена письменно, если участники сделки составили документ, в котором она отражена, обменялись письмами, телеграммами и т.д.
6) Конклюдентные действия (от заключать) - поведение, посредством которого обнаруживается намерение лица вступить в сделку. Например, опускание монеты в телефон-автомат, поднятие транспаранта с указанием цены на аукционе, торгах и т.д.
7) Молчание имеет значение способа изъявления воли, если на это указывает закон. Так, если лицо, на имя которого поступило в банк платежное требование, в течение определенного времени не возражает против его оплаты, считается, что оно выразило согласие на оплату суммы, обозначенной в платежном требовании.
Общность для всех сделок такого признака, как единство воли и волеизъявления, не исключает подразделения их на виды сделок:
а) в зависимости от числа участвующих сторон сделки бывают односторонними, двухсторонними и многосторонними;
б) в зависимости от того, соответствует ли обязанности одной стороны в сделке совершить определенное действие встречная обязанность другой стороны, сделки делятся на возмездные и безвозмездные;
в) по моменту, к которому приурочивается возникновение сделки, они различаются на реальные и консенсуальные;
г) по степени зависимости действительности сделки от ее основания они бывают казуальными и абстрактными;
Охарактеризуем кратко каждый из перечисленных нами видов.
Для совершения односторонней сделки достаточно, чтобы волю изъявила одна сторона. Завещание - односторонняя сделка, поскольку для его возникновения достаточно изъявления воли завещателем. В свою очередь выражение наследником согласия на принятие завещанного имущества - тоже самостоятельная односторонняя сделка.
В двухсторонней сделке воля изъявляется двумя сторонами, каждая из которых может быть предоставлена как одним, так и несколькими субъектами. Воля сторон в двухсторонней сделке должна быть встречной, например, сделка может возникнуть, если одна сторона хочет пользоваться вещью, а другая - сдать ее внаем (т.н. встречность воли). Встречность воли предполагает также согласование условий, на которых заключается сделка. Если одна сторона хочет продавать вещь по одной цене, а другая с ценой не согласна (отсутствует встречность воли), сделка не возникает.
Если в двухсторонней сделке с множественностью лиц несколько субъектов на одной стороне выражают единую волю (например, несколько покупателей в договоре купли-продажи), в многосторонней сделке каждый ее участник является самостоятельной стороной и выражает индивидуальную волю. Примером многосторонней сделки служит договор о совместной деятельности.
Возмездной называется сделка, в которой обязанности одной стороны совершить определенное действие соответствует встречная обязанность другой стороны. Например, в договоре купли-продажи обязанности продавца передать вещь соответствует обязанность покупателя уплатить обусловленную в договоре цену. Возмездными могут быть только двухсторонние сделки.
В безвозмездной сделке совершение сделки составляет обязанность только одной стороны. Односторонние сделки всегда безвозмездны. Безвозмездны сделки дарения, безвозмездного пользования имуществом и др.
Следует подчеркнуть, что возмездность или безвозмездность других сделок может быть предусмотрена соглашением сторон или законом. Например, договор поручения ст.115 Основ), договор перевозки (ст.99 Основ) и др. Могут быть в зависимости от договоренности их участников возмездными и безвозмездными. Возмездность же договора займа (ст.113 Основ) может быть предусмотрена только законом и не может быть установлена соглашением сторон При этом возмездность выражается в передаче денег (купля-продажа), вещей (мена), в предоставлении услуг, выполнении работы и т.д.
Консенсуальные сделки (от латинского слова - соглашение) - сделки, для совершения которых достаточно соглашения сторон. Передача вещи, совершение действия осуществляется с целью их исполнения. Консенсуальными являются купля-продажа, наем и др.
Для возникновения реальной сделки одного соглашения недостаточно. Необходима еще и передача вещи. Реальные сделки - дарение, заем и др. Обещания подарить или дать взаймы сами по себе правовых последствий не влекут. Для совершения сделки необходима передача предмета займа или дарения.
И, наконец, существует подразделение сделок на 1) казуальные и 2) абстрактные. Каждая сделка имеет правовое основание или правовую цель, к достижению которой стремятся стороны.
Однако в одних случаях:
1) действительность сделок зависит от их основания (казуальные),
2) в других - не зависит (абстрактные). Абстрактные сделки как бы оторваны от своего основания (отрывать, отделять). Примером казуальной сделки является договор имущественного найма, договор займа и др. Примером абстрактной сделки является вексель. Он может быть выдан при совершении любой сделки (займа, купли-продажи и др.) и подлежит оплате как лицом, выдавшим его (векселедержателем), так и лицами, подписавшими вексель при его передаче. Таким образом, вексель абстрагирован, отвлечен от своего основания. На этом основана его оборотоспособность.
В практической жизни важное значение имеют условия действительности сделок. Так, действительной считается сделка, соответствующая предъявленным к ней требованиям закона. К условиям действительности сделки относятся:
1) законность содержания;
2) способности лиц, ее совершающих, к участию в сделке;
3) соответствие воли и волеизъявления;
4) соблюдение формы сделки.
Сказанное означает, что сделка не должна противоречить закону в самом широком смысле этого слова, т.е. должна соответствовать любым нормативным предписаниям. Совершать ее могут только граждане, обладающие дееспособностью, а организации - специальной правоспособностью, т.е. способностью к заключению сделок, соответствующих целям и задачам деятельности юридического лица. И, наконец, для действительности сделки необходимо совпадение воли и волеизъявления. Что же качается соблюдения формы сделки, под которой принято понимать выражение воли вступающими в нее лицами, то это условие требует особого разговора.
Устная форма сделок заключается в том, сто стороны выражают волю словами (при встрече, по телефону и т.д.). Устная форма предопределяется субъектами совершения сделки, суммой сделки, моментом исполнения, кратковременностью действия.
Так, в устной форме совершаются сделки граждан на сумму не свыше 100 рублей, если законом не установлено иное. Исключение составляет договор займа на сумму 50 рублей, а также соглашение о задатке, которые независимо от суммы должны быть оформлены письменно.
В устной форме заключаются сделки, исполняемые при их совершении, поскольку в этот же момент они прекращают действие. Из этого правила тоже есть изъятие. Так, договор дарения на сумму свыше 500 рублей не может быть заключен в устной форме независимо от времени исполнения Договор купли-продажи жилого дома совершается только в нотариальной форме.
Сделка может быть совершена путем конклюдентных действий, если закон не предусматривает для нее устной или письменной формы. Например, компостирование билетов в общественном транспорте, работающем без кондуктора и т.п.
И, наконец, молчание, как было уже сказано, свидетельствует о выражении воли только в том случае, если закон придает ему такое значение. Например, пользование нанятым имуществом после истечения срока действия договора найма при отсутствии возражений со стороны наймодателя (молчание) свидетельствует о возобновлении договора на неопределенный срок.
Письменная форма сделок бывает простой и нотариальной. Письменная форма выражается либо в составлении одного документа, подписанного сторонами, либо в обмене письмами, телеграммами и т. п. Письменные сделки должны быть подписаны лицами, их совершающими, или их представителями. Письменные сделки юридических лиц должны быть подписаны их руководителями и скреплены печатью.
Стороны по соглашению могут облечь в письменную форму любую сделку, хотя по закону такая форма для нее и не предусмотрена.
Нотариальная форма сделки, способствует закреплению подлинной воли вступавших в нее сторон. Оформляя сделку, нотариус удостоверяется в законности ее условий. В частности, облекая в нотариальную форму сделку дарения автомобиля или мотоцикла с коляской в пользу постороннего лица, нотариус выясняет мотивы дарения, устанавливает, не является ли сделка притворной. При этом нотариальная форма сделки должна быть соблюдена как в случаях, предусмотренных в законе, так и при наличие договорённости сторон о нотариальном оформлении сделки, не нуждающейся в этом по закону. Что касается закона, то он требует обязательного совершения нотариальной формы договора мены жилого дома, договора дарения на сумму свыше 500 рублей, дарения валютных ценностей, нотариальная форма установлена для завещания и в других случаях.
Действующее законодательство предусматривает случаи, когда к нотариальному заключению сделки приравнивается удостоверение ее определенным должностным лицом (например, доверенность военнослужащего, удостоверенная командиром воинской части и др.).
В определнных случаях допускается замена нотариального оформления сделки судебным приказанием (например, одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая уклоняется от нотариального оформления сделки).
Наконец для определенных сделок закон наряду с нотариальным оформлением предусматривает обязательную их регистрацию или совершение иных действий. Например, договор купли-продажи жилого дома (части его) в городе или поселке городского типа, если одной из сторон договора является гражданин, должен быть не только нотариально удостоверен, но и зарегистрирован в соответствующих органах власти. Только после регистрации договор купли-продажи считается заключенным.
Таковы понятия, виды и условия действительности сделок в гражданском праве, уяснение которых позволяет перейти к изложению следующего вопроса нашей лекции.
2.Общие положения о недействительности сделок.
Наряду с действительной сделкой действующее законодательство предусматривает условия, при которых сделки считаются недействительными. Недействительной считается сделка, не соответствующая требованиям законодательства (ст. 30 Основ). Имеется в виду не только законодательные, но и любые другие нормативные акты. Признание сделок не соответствующих требованиям закона недействительными, направлено на охрану правопорядка, поскольку влечет за собой аннулирование прав и обязанностей, реализация которых привела бы к нарушению закона.
Недействительные сделки делятся на:
1) ничтожные;
2) оспоримые.
Ничтожные сделки не порождают желаемых сторонами результатов, хотя правовые последствия в виде возврата сторон в первоначальное положение или взыскания полученного сторонами в доход государства и наступают.
К ничтожным относятся сделки, содержащие наиболее серьезные отступления от закона, а именно: совершенные с целью, противной интересам государства и общества; сделки юридического лица, противоречащие его целям; сделки, совершенные недееспособными лицами; мнимые и притворные сделки; сделки, совершенные с нарушением формы, если закон специально предусматривает такую форму и др.
Оспоримая сделка, не будучи оспоренной, порождает правовые последствия как действительная сделка. Она может быть признана недействительной только по иску заинтересованного в этом лица или прокурора.
Оспоримыми являются такие сделки, как: заключенные частично и ограниченно дееспособными лицами; совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий; с пороками воли, совершенные в результате злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой; совершенные на крайне не выгодных для себя условиях при стечении тяжелых обстоятельств и др.
В зависимости от характера нарушения закона сделки классифицируются на недействительные по:
1) содержанию
2) субъектам
3) форме
4) несоответствия воли и волеизъявления (пороки воли).
Рассмотрим данную классификацию более подробно.
Недействительными вследствие нарушения требований, относящихся к содержанию, признаются сделки:
1) совершенные с целью, противной интересам государства и общества;
2) мнимые и притворные.
Сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и общества, - сделки, не просто нарушающие закон, а посягающие на самые существенные государственные и общественные интересы. К их числу относятся сделки: нарушившие право государственной собственности, нарушающие валютное законодательство, и др. Для признания в этом случае недействительности сделки недостаточно факта ее противозаконности (объективный фактор). Необходимо установить, что сделка была совершена с целью, заведомо противной интересам государства и общества (субъективный фактор).
Мнимой (фиктивной) считается сделка, совершенная для вида, без намерения повлечь юридические последствия. Мнимая может быть совершена как с противозаконными целями (дарение имущества с целью скрыть его от конфискации), так и без таких целей. В любом случае ничтожная сделка ничтожна, так как стороны, совершающие ее, не имеют в ввиду наступление правовых последствий, порождаемых сделками такого рода.
От мнимой (фиктивной) отличается притворная сделка, - совершенная с целью прикрыть другую сделку. Прикрытая сделка может быть как и незаконной, так и законной. Притворная сделка всегда недействительна. Прикрытая сделка признается недействительной, если совершена в противоречии с законом. Чаще всего прикрывается незаконная сделка, например, купля-продажа части дома прикрывается дарением, чтобы избежать права преимущественной покупки собственником.
Если прикрытая сделка не содержит ничего противоречащего закон, к ней применяются правила, регулирующие данный вид сделок. Если она незаконна, то, как притворная, признается незаконной.
В числе сделок, совершенных с нарушением требований, касающихся субъектов, можно выделить: внеуставные и совершенные с нарушением требований о дееспособности.
Внеуставные - сделки юридического лица, нарушающие его специальную правоспособность, не относящиеся к предмету его деятельности. Например, в соответствие с п. 1 ст. 161. Основ, гражданская правоспособность иностранных юридических лиц определяется по праву страны, где учреждено это юридическое лицо.
Для признания внеуставной сделки недействительной не имеет значения, виновно или не виновно действовало юридическое лицо. Важен факт совершения сделки, противоречащей его целям. Вина, однако, учитывается при определении признания такой сделки недействительной.
Среди сделок, совершенных с нарушением требований о дееспособности можно выделить сделки, совершаемые несовершеннолетними до 14 лет, от 14 до 18 лет, совершенные гражданами, признанными в судебном порядке недееспособными вследствие душевной болезни, слабоумия, а также ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами. Более подробно этот вопрос был рассмотрен при изучении темы № 3.
Сделки, совершенные с нарушением формы. Общее правило о недействительности сделок, совершенных с нарушением формы, гласит, что несоблюдение требуемой законом формы влечет за собой недействительность сделки лишь в случаях, когда такие последствия прямо указаны в законе. Например, последствия в виде недействительности сделки установлены для случаев нарушения формы соглашения о неустойке, поручительства т.д. Несоблюдение формы внешнеэкономических сделок влечет за собой недействительность сделки.
По общему же правилу несоблюдение письменной формы приводит к ее недействительности, а лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в подтверждении факта совершения сделки или условий, на которых она была совершена. Указанные факты могут быть подтверждены только письменными доказательствами (письма, расписки, квитанции и т.д.).
Несоблюдение нотариальной формы, предписанной законом, влечет за собой недействительность сделки не зависимо от того, содержится ли указание об этом в конкретных правовых нормах. В данных случаях действует общее правило, суть которого заключается в следующем: если закон устанавливает нотариальную форму, в случае спора нельзя ссылаться на письменные доказательства, т.к. они не могут восполнить нотариальную форму сделки. Например, расписка в получении части покупной цены не может удостоверить факт совершения купли-продажи дома, не оформленной нотариально.
Недействительны сделки с пороками воли: 1) совершенные гражданином, не способным понимать значения своих действий; 2) под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угроз, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств.
1) Сделка, совершенная гражданином, не способным понимать значения своих действий, - сделка, совершенная дееспособным лицом, но находящимся в этот момент в таком состоянии, что оно не могло осознавать совершаемого действия или руководить им (нервное потрясение, физическое воздействие, вызвавшее контузию, и т.д.) Указанное состояние гражданина в момент совершения сделки может быть подтверждено не только свидетельскими, но и иными доказательствами (акт экспертизы, справка псих диспансера, на учете в котором данное лицо состоит, и т.д.) Иск о признании сделки недействительной по данному основанию предъявляется гражданином, совершившим сделку. Он должен доказать невозможность осознания им действий, совершаемых в момент заключения сделки.
2) Сделка, совершенная по влиянием заблуждения. Заблуждение означает сложившееся у лица неправильное представление о существенных элементах сделки или неведение лица относительно их. В такой ситуации достигается не тот правовой результат, которого в действительности желал заблуждающийся
Заблуждение влечет за собой признание сделки недействительной, если оно имело существенное значение. Вопрос о существенном заблуждении решается судом или арбитражем с учетом обстановки, в которой заключалась сделка. Существенными, в частности, признаются заблуждения относительно характера сделки (купля-продажа или дарение) ее предмета, стороны, с которой сделка заключается, и т.д. Заблуждение относительно мотивов сделки во внимание не принимается, за исключением случаев, когда мотив включен в сделку в качестве ее условия
Заблуждение может возникнуть по причинам, зависящим как от самого заблуждающегося, так и от другой стороны, при условии, что другая сторона действовала непреднамеренно. В противном случае сделка считается совершенной под влиянием обмана.
4) Сделка, совершенная под влиянием обмана. Лицо, вступающее в сделку под влиянием обмана, также имеет неправильное представление о существенных ее элементах. Однако, неправильное представление создается не вследствие его собственной ошибки, как при совершении сделки под влиянием заблуждения, а в результате преднамеренных действий другой стороны (например, лицо, в пользу которого совершается односторонняя сделка, или третьего лица, действующего с ведома контрагента в сделке).
Обмен может состоять в сообщении неправильных сведений о существенных элементах сделки, в умолчании об обстоятельствах, осведомленность о которых предотвратила бы заключение сделки, и т.д. Например, наймодатель утверждал, что сдаваемая им в пользование дача сухая, а в действительности она оказалась сырой. Следует также подчеркнуть, что обман в гражданском праве трактуется шире, чем в уголовном. Поэтому сделка, совершенная под влиянием обмана признается недействительной независимо от привлечения обманщика к уголовной ответственности. Не имеет значения и наличие корысти в действиях обманщика. Важно, что обманными действиями лицо было склонено к заключению сделки.
5) Сделка, совершенная по влиянием насилия. Принуждение к сделке может быть физическим (побои, истязания) и психическим. При этом необходимо отметить, что и в этом и в другом случаях лицо не изъявляет свободной воли при заключении сделки, а действует под принуждением. Кроме того, насилие может быть осуществлено против стороны в сделке или против близких ей лиц. И, наконец, насилие может исходить как от контрагента, так и от третьего лица. Для признания сделки недействительной по этому основанию имеет значение, что она заключена под воздействием насилия.
6) Сделка, совершенная по влиянием угрозы. Угроза, как и насилие, является актом принуждения. Угроза представляет собой психическое воздействие, в результате которого под страхом причинения личного или имущественного вреда стороне в сделке или ее близким она склоняется к заключению сделки.
Однако в отличие от насилия, которое всегда противоправно, угрожать можно совершением как противоправного, так и правомерного действия (предъявлением иска о взыскании алиментов, возмещении вреда и т.д.).
Угроза имеет значение, если она реальна и значительна.
Следует особо подчеркнуть, что насилие и угроза по отношению к представителю приведет к тем же последствиям, что и угроза по отношению к представляемому.
7) Сделка, совершенная вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях. Для признания сделки недействительной по этому основанию необходимо: стечение тяжелых обстоятельств (тяжелая болезнь близкого человека), крайне невыгодные условия ее заключения (явная неравноценность получаемых по сделке благ и платы за них); вынужденность одной стороны совершить сделку в таких условиях и использование другой стороной этих условий. Указанные обстоятельства при разрешении вопроса о признании сделки недействительной должны оцениваться только в совокупности.
Признание сделки недействительной по перечисленным выше основаниям влечет применение некоторых правил, предусмотренных действующим законодательством. Так, недействительной может быть не только сделка в целом, но и ее часть (частичная недействительность). Например, завещание признается недействительным только в части, если нарушено право на обязательную долю в наследстве, и др.
И последнее, о чем хотелось бы сказать особо. Речь пойдет о правовых последствиях признания сделок недействительными.
Если сделка, совершенная с нарушением требований закона, не исполнялась, она просто аннулируется. Если же признанная недействительной сделка полностью или частично исполнена, то в соответствии с действующим законодательством каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах. Такое последствие называется двухсторонней реституцией.
Другим правовым последствием недействительности сделки является односторонняя реституция, заключающаяся в том, что исполненное обратно получает только одна сторона (добросовестная). Другая же (недобросовестная) сторона исполненного не получает. Оно передается в доход государства. Если же недобросовестная сторона не успела исполнить сделку, в доход государства передается то, что подлежит исполнению.
Третьим видом правовых последствий является дополнительное возмещение расходов, стоимости утраченного или поврежденного имущества.
Четвертым видом последствий признания сделки недействительной является недопущение реституции и обращение всего, что было передано по сделке, в доход государства. Такое последствие предусмотрено при признании сделки недействительной, как совершенной с целью, противной интересам государства и общества, а также для внеуставной сделки, если обе стороны действовали умышленно.
Таковы основания и правовые последствия признания сделок недействительными.
Заключение.
Таким образом, на сегодняшней лекции мы рассмотрели вопросы, связанные с возникновением, изменением и прекращением гражданских правоотношений.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в основе возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений лежат различные виды сделок. В свою очередь последние подразделяются на действительные и недействительные и классифицируются по различным основаниям. Сказанное со всей очевидностью свидетельствует о большом практическом значении изложенного материала, более углубленное изучение которого мы продолжим на семинарском занятии.
Обязательства по оказанию юридических
и фактических услуг
Учебные и воспитательные цели:
1.Изучить с курсантами основные положения действующего законодательства о договорах по оказанию юридических и фактических услуг.
2. Воспитать чувство ответственности за строгое выполнение законодательства, регулирующего вышеуказанные отношения.
Время - 2 часа ( 90 минут ).
ПЛАН
1. Введение.......................................................................................... 5 мин.
2. Основная часть............................................................................... 80 мин.
Учебные вопросы;
1. Договор поручения..........................................................................30 мин.
2. Договор комиссии............................................................................20 мин.
3. Договор хранения.............................................................................30 мин.
3. Заключение...........................................................................................5 мин.
ЛИТЕРАТУРА.
1. Конституция РФ.
2. ГК РСФСР, ст.ст. 242, 356, 396-433, 412.
3. ГК РФ, ст.ст. 37-38, гл.10.
4. Основы, ст.ст. 116-121.
5. ГПК РФ, ст.ст. 43-48, 374-376, 395-398.
6. Закон РФ от 20 февраля 1992 г. “ О товарных биржах и биржевой торговле “.
7. Закон РФ от 19 июня 1992 г. “ О потребительской кооперации в РФ “.
8. Типовой устав ломбарда.// СП РСФСР №19, ст. 123.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 26 декабря 1989 г. “ О практике рассмотрения судами РСФСР дел по спорам, связанным с обслуживанием населения “// Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1990, №3.
10. Гражданское право, учебник под редакцией Е.А. Суханова, т.2, 1993 г., с. 348-366.
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Кодосхемы.
2. Телевизионная система лекториев.
3. Выставка нормативно-правовой и учебной литературы.
ВВЕДЕНИЕ
Особое место в обязательственном праве занимают договоры об оказании юридических и фактических услуг, среди которых можно выделить договоры поручения и комиссии ( юридические), а также хранения (фактические). Правовому анализу указанных договоров и посвящена наша сегодняшняя лекция.
1.ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ.
По договору поручения поверенный обязуется совершить от имени и за счёт доверителя определённые юридические действия ( ч.1,ст. 396 ГК РСФСР; ч.1, ст.115 Основ).
Договор поручения может быть возмездным и безвозмездным. Это вытекает из действующего законодательства и зависит от договора сторон ( например, ст. 396 ГК РСФСР, Ч.1, ст. 115 Основ и др.).
Сторонами договора поручения (поверенный и доверитель) могут быть дееспособные граждане и юридические лица.
Договор поручения является консенсуальным, а при условии его возмездности — двухсторонним. При этом двухсторонними следует считать также договоры поручения, исполнение которых связано с материальными издержками, поскольку доверитель обязан их компенсировать.
Предметом договора поручения могут быть только юридические действия поверенного — подписание документов, приёмка работ и товаров, совершение сделок и др. Фактические же действия поверенного (поиск контрагентов, осмотр товаров, наведение справок и т.п.) не имеют самостоятельного значения, поскольку не входят в состав предмета договора., а являются лишь условиями его надлежащего исполнения. Таким образом, договор поручения является не чем иным, как договором о представительстве, поскольку действия поверенного по отношению к третьим лицам создают, изменяют или прекращают права и обязанности непосредственно для доверителя. Сам поверенный как представитель никаких прав и обязанностей не приобретает.[2]
Форма договора поручения может быть устной и письменной в соответствии с общими правилами о форме сделок ( ст. 158 ГК РФ ). На основании договора поручения доверитель, как правило, выдаёт поверенному доверенность, тем самым легиметируя поверенного в качестве представителя перед третьими лицами. Доверенность отражает полномочие поверенного, определённое условиями договора поручения. Доверенность может охватывать лишь часть юридических действий, обусловленных в договоре поручения. При возникновении спора между доверителем и поверенным следует руководствоваться договором поручения.
Срок в договоре поручения определяется с учётом характера поручения, которое должно быть реализовано поверенным. Если природа порученных поверенному юридических такова, что они могут и должны быть совершены в точно установленный срок, его нарушение может рассматриваться как просрочка должника, влекущая возмещение убытков, уплату неустойки и т.п. Однако чаще точный срок исполнения не указывается, а поверенный и доверитель договариваются о периоде времени, в пределах которого поверенному желательно совершить сделку. Предельные границы такого периода не могут выходить за рамки сока действия доверенности.
Сфера применения договора поручения весьма велика. Граждане совершают договоры поручения как в порядке товарищеской взаимопомощи (получить зарплату, почтовый перевод и т.п.), так и с целью защиты своих прав и законных интересов специальными организациями или физическими лицами (например, ведение дел в суде, распоряжение имуществом и т.д.). Существенно расширяется область применения договора в условиях рыночной экономики, т.к. он является удобной и выгодной формой совершения различного рода посреднических услуг с участием коммерческих структур (брокерских контор, торговых домов и т.д.).
Договор поручения имеет большие черты сходства с договором комиссии, агентским договором, договором подряда и некоторыми другими. Вместе с тем, каждый из перечисленных видов договоров является самостоятельным и отличается по определенным признакам один от другого.
Особо следует остановиться на обязанностях сторон.
Поверенный обязан:
- исполнить данное ему поручение лично;
- в случае невозможности личного исполнения по объективным причинам передать исполнение поручения заместителю;
- исполнить поручение в соответствии с указаниями доверителя;
- возместить допущенные по его вине убытки доверителю;
- сообщать доверителю по его требованию и в сроки, обусловленные договором, все сведения о ходе исполнения поручения;
- по окончании исполнения поручения представить доверителю отчет с приложением оправдательных документов;
- незамедлительно передать доверителю все полученное в связи с исполнением поручения (вещи, документы, деньги и т.п.).
Доверитель обязан :
— принять от поверенного всё исполненное по договору;
— обеспечить поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения;
— возместить поверенному понесённые издержки;
— в возмездных договорах уплатить поверенному вознаграждение за надлежащее исполнение поручения.
Договор поручения прекращается надлежащим исполнением поверенным обязанностей по реализации полномочия, а также по другим основаниям прекращения обязательств.
Данный договор, как и другие договоры личного характера, прекращаются в связи со смертью гражданина или ликвидацией юридического лица, участвовавших в договоре либо в качестве доверителя, либо в качестве поверенного. Таким образом, правопреемство в данном случае невозможно. По этим же причинам договор поручения следует считать прекращённым и в случаях реорганизации участвовавших в нём юридических лиц. Договор поручения прекращается в случае признания гражданина, участвующего в нём, недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. В таких случаях поверенный обязан вести дело доверителя, пока не будут приняты меры по охране его имущества или забота о его интересах не будет в установленном порядке возложена на другое лицо ( например, на опекуна, ликвидационную комиссию и др.).
В свою очередь, наследники умершего поверенного или ликвидаторы юридического лица, бывшего поверенным, обязаны известить доверителя о прекращении договора. Кроме того, они должны принять меры для охраны имущества доверителя, которое оказалось у поверенного в связи с исполнением поручения, с тем, чтобы в последующем передать имущество доверителю.
Необходимо подчеркнуть, что в силу лично-доверительного характера договора поручения к нему в качестве исключения из общего правила о недопустимости одностороннего расторжения договора применяют следующие положение - доверитель вправе отменить поручение, а поверенный - отказаться от него во всякое время (ч.ч. 2-3, ст. 401 ГК; ч. 3 ст. 115 Основ). В этой связи действующим законодательством предусмотрен механизм защиты интересов сторон. Так, если поверенный отказывается от договора при условиях, когда доверитель лишен возможности заменить его или иначе обеспечить свои интересы, поверенный обязан возместить причиненные прекращением договора убытки (ч. 4, ст. 401 ГК). В свою очередь, если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено полностью, доверитель обязан возместить поверенному причиталось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе (ст. 402 ГК). Это правило действует до того момента, когда поверенный узнал или должен был узнать о прекращении поручения.
Таковы основные положения действующего законодательства, регламентирующие договор поручения и обязательства сторон, связанные с ним.
... лорды получили право продажи земли при условии, сто на нового ее держателя переходят все служебные повинности прежнего. Последующее расширение прав феодальных владельцев земли и привело к утверждению самой перспективной формы свободного держания в феодальном праве Англии - estate in fee simple, означающее наиболее полное по объему прав владение, близкое к частной собственности. Ее отличие от ...
... Законодательство не содержит легального определения брака, поэтому для того, чтобы понять его суть, приходиться обращаться к теории семейного права. Существует несколько подходов к определению брака. 1. Многие зарубежные авторы отождествляют заключение брака с заключением гражданско-правового договора. “Во французском праве брак есть заключаемый в установленной законом форме гражданский договор, ...
... права, отличную от права гражданского. С принятием Гражданского и Семейного кодексов в определении предмета семейного и гражданского права произошли существенные изменения. Пересмотрено и соотношение между данными отраслями. Некоторые институты: опека, попечительство, акты гражданского состояния, - традиционно входившие в состав семейного законодательства, были перемещены в Гражданский кодекс. ...
... все то, что принадлежало ему до вступления в брак, а совместно приобретенное имущество делится поровну. В США, где по статистике распадается каждая вторая супружеская пара, брачный договор как институт семейного права значительно облегчает жизнь супругов после развода. Изучив правоприменительную практику, можно сделать вывод, что американцы заключают брачные контракты чаще, чем граждане других ...
0 комментариев