3. Наследование по закону

 

Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь: «Наследование по закону основано на предположении, что закон, ус­танавливающий круг наследников, очередность их призвания к на­следству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследо­дателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе — путем завещательного распоряжения»[3].

Таким образом, наследование по закону имеет место, когда:

• завещание не было составлено либо было составлено, но впо­следствии отменено завещателем;

• завещано не все, а часть имущества (незавещанное имущество наследуется по закону);

• наследник по завещанию отказался от наследства либо был при­знан недостойным наследником;

• завещание признано недействительным по основаниям призна­ния сделки недействительной (например, в результате несоблюдения формы).

Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследова­нию определен законодателем с учетом брачных, родственных отно­шений, наличия иждивения и других обстоятельств.

Новый ГК кардинально изменил порядок призвания к наследству при наследовании по закону. Вместо двух очередей наследников по закону установлено наследование до шестой степени родства и опре­деляется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Ранее действовавшее законодательство предусматривало весьма узкий круг наследников по закону, в который входили супруг и самые близкие родственники. Поэтому при отсутствии указанных лиц иму­щество становилось выморочным и переходило к государству.

3.1. Очередность признания наследников к наследованию

В соответствии с новым ГК наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142— 1145 и 1148 ГК. Всего действующим законодательством предусмотре­но, как уже отмечалось, шесть очередей родства. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников пред­шествующих очередей (т.е. если наследников предшествующих очере­дей либо вообще нет, либо никто из них не имеет права наследовать или они отстранены от наследования, либо все они лишены наследст­ва, либо никто из них не принял наследства, .либо все эти наследники отказались от наследства). Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Все наследники по закону делятся на:

• наследников первой очереди — дети, супруг и родители (внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления);

• наследников второй очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (дети братьев и сестер наследодателя — его племянники и племянницы — наследуют по праву представле­ния);

• наследников третьей очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя) (двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления).

При отсутствии у наследодателя наследников первой, второй, тре­тьей очередей право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой степени родства, не относя­щиеся к наследникам предшествующих очередей.

Таким образом, могут призываться к наследованию:

• в качестве наследников четвертой очереди — родственники тре­тьей степени родства (прадедушки и прабабушки наследодателя);

• в качестве наследников пятой очереди — родственники четвер­той степени родства (дети родных племянников и племянниц насле­додателя — двоюродные внуки и внучки и родные братья и сестры его Дедов и бабок — двоюродные дедушки и бабушки);

• в качестве наследников шестой очереди — родственники пятой степени родства (дети двоюродных внуков и внучек наследодателя — Двоюродные правнуки и правнучки, дети его двоюродных братьев и сестер — двоюродные племянники и племянницы и дети его двоюрод­ных дедушек и бабушек — двоюродные дяди и тети).

Наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, мачехи и отчимы, не являвшиеся по ранее действовавшему законодательству наследниками по закону. Включение их в число наследников обусловлено тем, что нередки случаи, когда никого из родственников в живых не осталось, но жив кто-либо из указанных лиц, являвшихся или являющихся членами одной семьи.

Следует отметить, что подобный широкий круг наследников по закону предусмотрен законодательством наиболее развитых зарубеж­ных стран, а также был установлен в законодательстве дореволюци­онной России. Вместе с тем, как показывает опыт других стран, недо­статком подобной системы является сложность доказывания наличия родственных связей. Такие дела должны рассматриваться в порядке особого производства при отсутствии спора о праве и ответчика. При наличии достаточных доказательств и отсутствии возражений со сто­роны третьих лиц суды признают наличие родственных связей.

Дети призываются к наследованию независимо от возраста и тру­доспособности. Наследником признается также ребенок наследодате­ля, родившийся после его смерти, но зачатый при его жизни. Основа­нием возникновения наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке. Законодатель имел в виду сыновей и дочерей наследодателя, родив­шихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Мате­ринство (т.е. происхождение ребенка от матери) устанавливается ор­ганом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (выдаются медицинскими учреждениями). При рождении ребенка вне медицинского учреждения запись может производиться на основании других документов, а также свидетель­ских показаний.

Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в тече­ние 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недей­ствительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка призна­ется супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.

Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они на­следуют всегда, а после отца — лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В частности, отцов­ство может быть установлено в добровольном порядке и в судебном.

Добровольное установление отцовства производится органами загса в случаях, если:

1) заявление о регистрации рождения ребенка подано совместно его отцом и матерью ребенка;

2) получить согласие матери невозможно (в случае ее смерти, при­знания недееспособной, лишения родительских прав, невозможности установления места ее нахождения и т.д.) — по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда);

3) отцовство признано в добровольном порядке до рождения ре­бенка (при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может ока­заться невозможной или затруднительной — п. 3 ст. 48 СК.

Дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействи­тельным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.

Пережившим супругом как наследником по закону может считать­ся лицо, которое состояло с умершим в зарегистрированном браке. К зарегистрированным бракам приравниваются браки, заключенные по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входив­ших в состав СССР в период Великой Отечественной войны до вос­становления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния.

Право на наследство супруга не связывается ни с совместным про­живанием, ни с ведением общего хозяйства. В частности, супруги могут проживать в разных квартирах, городах, а иногда и в разных странах. При этом судебная практика исходит из того, что пока брак не расторгнут, переживший супруг является наследником умершего. Если переживший супруг призывается к наследованию вместе с другими наследниками первой очереди, то сначала определяется раз­мер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится между наследниками по закону, в число которых входит и переживший супруг.

Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака. Возможны ситуации, когда один из суп­ругов вступает во второй брак, не расторгнув первый, и после его смерти обе супруги обращаются за получением свидетельства о праве на наследство. В таких случаях нотариус не должен решать, какой из двух браков является действительным, поскольку разрешение этого вопроса относится к компетенции суда. Отмечены случаи, когда после смерти бывшего мужа бывшая жена обращается с жалобой в надзор­ные органы с просьбой отменить судебное решение о расторжении брака на основании того, что в ходе процесса были допущены грубые процессуальные нарушения. В таких случаях судебное решение о рас­торжении брака может быть отменено, а последующий брак признан недействительным.

В новом ГК сохранено наследование по праву представления, под которым понимается переход доли наследника, умершего до открытия наследства, к его соответствующим потомкам (ст. 1146 ГК).

При наследовании по праву представления внуки и правнуки на­следодателя наследуют в том случае, если ко времени открытия на­следства нет в живых того из родителей, который был бы наследни­ком. Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону. Право представления распространяется и на потомство усыновленных, умерших ранее усыновителя. В тех случа­ях, когда внуков или правнуков, призываемых к наследованию по праву представления, окажется несколько, между ними делится по­ровну та часть наследственного имущества, которая причиталась бы их предку, которого они представляют, если бы он не умер до откры­тия наследства (п. 1 ст. 1146 ГК). Однако, как уже отмечалось, на на­следование по праву представления не распространяется право на обязательную долю, за исключением случаев, когда эти лица были иж­дивенцами наследодателя.

Когда внуки и правнуки призываются к наследованию по праву представления, они выступают как непосредственные и самостоятель­ные наследники в имуществе наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они представляют. Поэтому они отвечают по долгам самого наследодателя. По долгам же своих родителей, умерших до от­крытия наследства, они отвечают только в том случае, если самостоя­тельно приняли оставшееся после родителей наследство.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по за­кону, лишенного наследодателем наследства, а также потомки наслед­ника, который умер до открытия наследства или одновременно с на­следодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК (п. 2 и 3 ст. 1146 ГК).

Наследниками по закону являются также усыновленные и усыно­вители. Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК, в соответствии с кото­рой при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, при­равниваются к родственникам по происхождению (кровным родст­венникам).

Усыновление осуществляется в соответствии с нормами семейно­го права, и в этом случае усыновитель принимает на себя по отноше­нию к ребенку, который фактически не является его сыном или доче­рью, все те обязанности, которые возложены законом на родителей, и приобретает все права, которыми пользуются родители. Таким обра­зом, родные дети и усыновленные имеют одинаковые права по насле­дованию.

С усыновлением, как правило, прекращается правовая связь усы­новленного с его кровными родителями и другими родственниками.

В связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 1147 ГК усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усынов­ленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не на­следуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением указанных в законе случаев.

Один из них предусмотрен п. 3 ст. 1147 ГК: когда в соответствии с Семейным кодексом усыновленный сохраняет по решению суда от­ношения с одним из родителей или другими родственниками по про­исхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Это положение являет­ся новым, поскольку по ранее действовавшему законодательству воз­можность наследования в отношениях между кровными родственни­ками при усыновлении не была регламентирована законом.

Семейным кодексом предусмотрено два случая. Так, в соответст­вии с п. 3 ст. 137 СК при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть со­хранены личные неимущественные и имущественные права и обязан­ности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК).

Бывают случаи, когда на наследство претендует лицо, утверждаю­щее, что оно фактически было принято в семью и проживало на по­ложении усыновленного. Однако при отсутствии юридически оформ­ленного усыновления такие лица претендовать на наследство не могут.

Братья и сестры являются наследниками друг друга, если между ними существует кровное родство. При этом к наследованию призы­ваются как полнородные, так и неполнородные братья и сестры. Не­полнородными являются единокровные (имеющие общего отца, но разных матерей) и единоутробные (имеющие общую мать, но разных отцов) братья и сестры. Не наследуют друг после друга сводные бра­тья и сестры (имеющие разных родителей, вступивших в брак), по­скольку между ними отсутствует родственная связь.

Дедушка и бабушка со стороны матери наследуют всегда, а со сто­роны отца — в тех случаях, когда юридическая связь ребенка с отцом Установлена в предусмотренном законом порядке.

Все призываемые к наследованию наследники одной степени род­ства наследуют в равных долях.

Как уже отмечалось, закон допускает возможность наследования по закону для лиц, которые вообще не являются родственниками на­следодателя. Речь идет о пасынках и падчерицах, отчимах и мачехах, которые наследуют при отсутствии родственников (включая шестую степень родства).

Определенные изменения новый ГК внес в правовое регулирова­ние наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчи­ны — 60 лет, инвалиды I, II, III групп (независимо от назначения пен­сии по старости или инвалидности), лица, не достигшие 16 лет, а уча­щиеся — 18 лет.

Если претендующий на наследство относится к такой категории рабочих или служащих, которые получают право на пенсию в более раннем по сравнению с общим сроком возрасте (например, шахтеры), право на наследование в качестве нетрудоспособного иждивенца он получает лишь при достижении общего пенсионного возраста.

Состоявшими на иждивении наследодателя являются нетрудо­способные лица, находившиеся на полном содержании наследодате­ля или получавшие от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Сле­довательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная матери­альная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем. Помощь наследодателя должна быть основным, но не обязательно единственным источником средств к существованию (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г.).

Такова и судебная практика. В частности, Верховный Суд РСФСР V указал при рассмотрении конкретного дела, что получение зарплаты, пособия, пенсии, стипендии не может являться основанием для отказа в установлении факта нахождения на иждивении, если предоставляе­мые умершим средства являлись для лица основным и постоянным источником существования[4].

Законодатель не связывает факт иждивенчества с обязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, с наследо­дателем. Таким образом, иждивенцем может быть признан гражданин, проживающий отдельно, но получавший от наследодателя средства к существованию. При этом правовое значение имеет не только добро­вольная, но и «принудительная», т.е. оказываемая по решению суда помощь.

Гражданин признается иждивенцем наследодателя и приобретает право на наследство при одновременном наличии трех обстоятельств:

1) нетрудоспособность на день открытия наследства;

2) содержание, получаемое от наследодателя, — единственный или основной и постоянный источник средств существования;

3) иждивение продолжалось не менее одного года до открытия на­следства.

Примером нетрудоспособного иждивенца может служить бывший супруг, имеющий в соответствии со ст. 90 СК право на получение алиментов после расторжения брака. Такое право имеют:

• бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;

• нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;

• нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший не­трудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

• нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позд­нее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Если получаемые алименты были хотя и не единственным, но ос­новным и постоянным источником средств существования, супруг, которому оказывалась такая помощь, может быть признан иждивен­цем и соответственно будет призван к наследованию.

Всех нетрудоспособных иждивенцев новый ГК делит на тех, кто входит в круг наследников по закону, указанных в ст. 1143—1145 ГК (но не входит в число наследников очереди, призываемой к насле­дованию), и тех, кто вообще не входит в круг наследников, указанных в ст. 1142-1145 ГК.

В первом случае нетрудоспособные иждивенцы призываются к на­следованию вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, если они не менее года до смерти наследодателя на­ходились на его иждивении, независимо от того, проживали они со­вместно с наследодателем или нет. Они наследуют в равных долях с наследниками этой очереди (п. 1 ст. 1148 ГК).

Во втором случае граждане, которые вообще не входят в круг на­следников по закону, но к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года находились на иждивении наследодателя и проживали вместе с ним, наследуют при наличии других наследников по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии у умершего других наследников по закону указанные нетрудоспособ­ные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (п. 2 и 3 ст. 1148 ГК).

Определенные изменения произошли и в регулировании отноше­ний, связанных с так называемым выморочным имуществом. Прежде всего новый ГК дает легальное определение выморочного имущества: наследственное имущество считается выморочным, если нет наслед­ников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1151 ГК).

Если по ранее действовавшему законодательству такое имущество всегда переходило по наследству к государству в целом, то в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 1151 ГК выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Однако оно может перейти и в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований в порядке, определяемом специальным законом (пока такой закон не принят).

ГК не касается вопроса о выморочном имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации. Можно предположить, что в таких случаях оно переходит в собственность РФ.

Государство при наследовании выморочного имущества не должно принимать каких-либо особых мер, направленных на принятие на­следства. После признания имущества перешедшим по праву насле­дования к государству нотариальный орган направляет соответствую­щему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве на наследство (ч. 5 ст. 71 Основ законодательства РФ о нота­риате). Соответственно этот финансовый орган определяет, кому и в каком порядке переходит наследственное имущество. Правила насле­дования и учета выморочного имущества устанавливаются законом (п. 3 ст. 1151 ГК). На государство не распространяется правило о праве наследников отказаться от наследования.

Исторически существовали два разных подхода к определению правовой природы выморочного имущества. Так, в соответствии с одной точкой зрения переход выморочного имущества к государству является не наследованием, а реализацией права государства или му­ниципального образования на никому не принадлежащее имущество. Такой подход был, в частности, зафиксирован в ГК РСФСР 1922 г. Однако при этом подходе наследство должно перейти к тому государ­ству, на территории которого находится выморочное имущество на момент открытия наследства. Соответственно, если имущество рос­сийского гражданина находится на территории иностранного государ­ства и наследников на него нет, то РФ не может на него претендовать. Поэтому правильнее согласиться с другой точкой зрения, согласно ко­торой переход выморочного имущества к государству имеет своим ос­нованием наследование, а потому оно должно перейти к тому государ­ству, чьим гражданином был наследодатель в момент своей смерти.

Следует отметить, что в зарубежных государствах этот вопрос ре­шается по-разному. Ряд стран признают наследственную природу та­кого перехода, однако США, Великобритания и Франция считают, что государство в этих случаях приобретает имущество, которое ни­кому не принадлежит[5].

 


Информация о работе «Наследование по законодательству РФ»
Раздел: Государство и право
Количество знаков с пробелами: 121014
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
245202
0
0

... X ч.1 ст. 1259 прим. Свода). Как уже говорилось выше, завещание по русскому дореволюционному наследственному праву не было лишь назначением наследника или основанием призвания к наследованию. В завещании могли содержаться и другие распоряжения об имуществе, а именно: о завещательном отказе, душеприказничестве, разделе наследства. Под завещательным отказом ()в законе не содержалось легального ...

Скачать
151917
0
0

... Народного комиссариата РСФСР от 21 мая 1919 г[15]. по сути «уничтожили наследование частной собственности и заложили основы для дальнейшего развития наследственного права личной собственности, качественно отличного от прежнего права наследования»[16]. Восстановление института наследование по завещанию было признано декретом ВЦИК РСФСР «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, ...

Скачать
166890
0
0

... , с другой – ускорил решение вопроса о системном изменении норм наследственного права – принятие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.   ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 2.1 Круг наследников по закону При определении кто является субъектами наследственных правоотношений в российской юридической науке нет четких позиций. Действующее российское законодательство ...

Скачать
122314
0
0

... наследники (ст. 1117). На требования о признании завещания недействительным распространяется общий трехлетний срок исковой давности (ст. 196 ГК). Глава III Проблемы правового регулирования института наследования по завещанию и перспективы развития. §1 Некоторые новеллы и проблемы правового регулирования института наследования по завещанию. Увеличилось ...

0 комментариев


Наверх